Защита патента на изобретение

Для управления инновационными процессами важно то, что законодательство России по интеллектуальной собственности регламентируется Частью Четвёртой Гражданского Кодекса Российской Федерации. Данный нормативно-правовой акт объединил в себе несколько законов, регламентирующих отношения по поводу интеллектуальной собственности. В структуру ГК РФ включены нормы, касающиеся трех объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты промышленной собственности близки по существу, а также по процедуре подготовки заявок на их правовую охрану и технологии прохождения экспертизы в патентном ведомстве.

Для защиты инноваций как объектов интеллектуальной собственности важно то, что в соответствии с законодательством объектами изобретениями могут быть:

— устройство — деталь, узел или их взаимосвязанная совокупность;

— способ — операция или совокупность взаимосвязанных операций, действий над материальными объектами и с помощью материальных объектов;

— вещество — искусственно созданная совокупность взаимосвязанных ингредиентов;

— штамм — наследственно однородные культуры микроорганизмов;

— культуры клеток растений и животных;

— применение перечисленных объектов по новому назначению. Это означает, что какой-то из этих объектов предложено использовать с такой целью, для которой он ранее не использовался.

Не являются изобретениями:

— научные теории и математические методы;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

— правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

— программы для ЭВМ;

— решения, заключающиеся только в представлении информации.

Исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

— сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

— топологиям интегральных микросхем.

Правовая охрана изобретения осуществляется с помощью патента.

Патент — документ, удостоверяющий авторство изобретения и предоставляющий его владельцу исключительное (монопольное) право на использование изобретения в течение двадцати лет с даты приоритета.

Автором признается физическое лицо, трудом которого создано изобретение. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель, правопреемник указанных лиц.

Для защиты инноваций существенную роль играет дата приоритета, т.е. та дата, которая служит основанием для установления первенства заявителя в отношении объекта промышленной собственности. Приоритет, как правило, устанавливается по дате подачи первой правильно оформленной заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, но ГК РФ предусмотрены и исключения.

Можно отметить, что в большинстве стран, как и в России, патент на изобретение длится двадцать лет, начиная с момента регистрации заявки на патент. Однако в экстремальных случаях может пройти десять лет из этого двадцатилетнего периода до того, как закончится проверка заявки патентной службой. Поэтому, например, в США и Канаде этот период начинается с момента выдачи патента.

Обладание патентом означает, что никто не имеет права использовать данную интеллектуальную собственность (изобретение) без согласия владельца патента, а согласие может даваться путем выдачи лицензии. Другими словами, патент на изобретение дает только его обладателю право в стране, где он был выдан, использовать соответствующую технологию, производить, импортировать (ввозить), продавать соответствующую инновационную продукцию. При этом применение запатентованных средств в личных целях без получения дохода не является нарушением исключительного права патентообладателя.

Однако права, даваемые патентом, не реализуются автоматически. Следить за соблюдением этих прав посредством выявления того, не нарушил ли кто-либо патент — это дело собственника. По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить убытки патентообладателю в соответствии с действующим законодательством.

Для управления инновационными процессами принципиальное значение имеет то, что согласно ГК РФ изобретение, для того чтобы быть патентоспособным, т.е. чтобы изобретению предоставлялась правовая охрана, должно отвечать трем основным критериям, а именно, быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым.

Новизна означает, что изобретение должно быть неизвестным ранее, т.е. изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение не должно быть общедоступным (открытым, гласным), не должно быть раскрытым каким-либо образом где-либо в мире до даты приоритета изобретения. Таким образом, утверждается принцип мировой новизны, согласно которому новизну изобретения могут порочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Таким образом, для изобретения первым публичным его раскрытием (за редкими исключениями) должна быть патентная заявка. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Многие заявки были отклонены, потому что изобретение уже было раскрыто, являлось «общедоступным». Часто основным поводом для беспокойства относительно раскрытия являются публикации в книгах и научных журналах. Однако раскрытие может произойти также такими способами, которые изобретатель может не учитывать. Плакаты и презентации на семинарах, конференциях, выставках, в местных сообществах хотя и менее значимы, но, всё же, представляют собой раскрытие публике. Поэтому, прежде чем любая информация относительно инновационной деятельности становится доступной третьей стороне, рекомендуется проконсультироваться с патентным агентом, специалистом по интеллектуальной собственности.

Наименее проблемным из этих критериев патентоспособности изобретения является промышленная применимость, т.е. возможность использования изобретения в различных отраслях экономики и сферах деятельности (промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, образовании, здравоохранении и т.п.).

Этот критерий означает, что нельзя запатентовать невоспроизводимый объект, обладающий уникальными, не повторяющимися в природе особенностями, (например, непатентоспособна геотермальная электростанция, приспособленная исключительно к геологическим особенностям конкретного вулкана). Патентование в таких случаях не имеет смысла, так как монополизм гарантируется самой природой таких изобретений.

Наличие изобретательского уровня является наиболее сложным критерием патентоспособности изобретения. Этот критерий формулируется по-разному в патентных законах разных стран: «изобретательский уровень», «изобретательский шаг», «неочевидность» и т.п.

В ГК РФ он кратко сформулирован следующим образом: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники». Это означает, что, сравнивая с тем, что уже было известно, никому с хорошими знаниями и опытом в соответствующей области этот изобретательский шаг не должен быть непосредственно очевидным. Другими словами, этот критерий означает наличие в изобретении творческого начала. Поэтому оценка по этому критерию, как правило, наиболее сложна, и именно она порождает большинство споров относительно патентоспособности изобретений.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Так как объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения, правильность определения такого объема приобретает огромное значение, другими словами будет ли «работать» патент, или его можно будет легко обойти конкурентам, зависит именно от этого.

К достоинствам получения патента на изобретение можно отнести серьезную защиту (заключающуюся в более трудоемком процессе аннулирования данного патента) по сравнению с другими объектами патентных прав.

Просьба (требование) о получении патента, обращенная к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, должна быть оформлена так, как это предусмотрено в подзаконных актах. Ими установлены требования к оформлению заявки, состав направляемых документов.

Заявка на получение патента должна содержать:

— заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

— описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

— формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

— чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

После подачи заявки на получение патента Роспатент проводит необходимую экспертизу.

В нашей стране принята система отсроченной экспертизы, которая является самой распространенной в мире (альтернативной является явочная система регистрации изобретений). Эта система появилась в начале 50-х годов в Нидерландах, после чего была принята большинством патентных ведомств мира.

Согласно этой проверочной системе (т.е. предусматривающей проверку патентоспособности изобретения) в процедуре экспертизы заявки на изобретение можно выделить два основных этапа.

Первый этап — это формальная экспертиза, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним, рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана (устройство, способ, вещество и т.д.). Эта экспертиза проводится по истечении двух месяцев со дня подачи заявки (если не поступало письменного ходатайства о более раннем рассмотрении), в течение которых заявитель имеет право внести в материалы заявки исправления и уточнения без изменения сущности изобретения. Если исправления меняют сущность изобретения, они не рассматриваются Роспатентом в отношении данного изобретения, но могут быть рассмотрены в качестве отдельной заявки.

В процессе формальной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, который обычно совпадает с датой поступления правильно оформленной заявки в Роспатент. Если заявка прошла формальную экспертизу с положительным результатом, то по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки Роспатент публикует сведения по заявке (если она до этого не была отозвана). Иногда немаловажным в конкурентной борьбе является то, что автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

Публикация заявок согласно процедуре отсроченной экспертизы имеет большое значение для управления инновационной деятельностью организаций. При этом конкурирующие стороны получают возможность ознакомиться с результатами инновационной деятельности (в виде описаний к заявкам) в их или смежных отраслях, с результатами инновационной деятельности организаций, функционирующих на интересующих их рынках и т.п. Это позволяет принять решение о продолжении работ над собственной заявкой либо отказаться от патентования (после публикации заявки, но до уплаты пошлины за проведение патентной экспертизы), купить лицензию у третьей стороны либо принять иное решение в зависимости от конкретных обстоятельств.

Второй этап — это экспертиза по существу (патентная экспертиза), которая проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц в любое время в течение трех лет со дня поступления заявки.

В ходе патентной экспертизы:

— проводится информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

— проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности;

— проверяется правильность приоритета заявки;

— уточняется рубрика Международной патентной классификации (МПК), к которой относится данное изобретение.

Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы. В случае положительного результата экспертизы по существу выносится решение о выдаче патента.

Немаловажное значение для управления инновационной деятельностью может иметь и возможность, предоставляемая в рамках системы отсроченной экспертизы не только заявителю, но и третьему лицу подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.

Среди основных причин проведения патентной экспертизы, так называемым, третьим лицом за свой счет может оказаться заинтересованность в приобретении лицензии в случае охраноспособности изобретения, описанного в опубликованной заявке, с возможной корректировкой собственной инновационной деятельности. Предприятие может одновременно с подачей заявки на изобретение подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Тогда сразу после завершения формальной экспертизы Роспатент может начать экспертизу по существу. В результате решение о выдаче патента может быть принято еще до истечения восемнадцатимесячного срока, предшествующего публикации сведений о заявке. Таким образом, придерживаясь этой линии поведения в процедуре получения патента, инновационное предприятие может получить значительное конкурентное преимущество (что будет результатом проведения стратегии пионера относительно инновационного продукта или услуги).

Если предприятие придерживается выжидательной стратегии относительно определенных инновационных продуктов и услуг, то после прохождения формальной экспертизы предприятие может не подавать ходатайство о проведении экспертизы по существу в течение трёх лет со дня подачи заявки (изобретению предоставляется временная правовая охрана с момента публикации сведений о заявке до момента публикации сведений о выдаче патента). Обладая приоритетом изобретения, предприятие в течение этого периода может принимать соответствующие управленческие решения, оптимизируя свою инновационную деятельность. Например, оно может после публикации заявки (которая является своего рода рекламой будущей инновационной продукции) провести дополнительные маркетинговые исследования по уточнению потенциального спроса, оценке характера и емкости соответствующего рынка. Предприятие может внимательно изучить вопрос относительно будущего лицензирования, т.е. продажи (возмездного предоставления) исключительного или неисключительного права использовать данное изобретение.

Нередко инновационные предприятия в результате своей исследовательской деятельности получают результаты, перспективные в плане их промышленного использования, но у них нет уверенности в их патентоспособности. Часто в таких случаях возникает желание воспользоваться услугами Роспатента для определения новизны и изобретательского уровня. Но в случае отрицательного заключения естественно желание избежать публикации заявки, чтобы, например, не раскрывать конкурентам это направление инновационной деятельности предприятия. Принятая система отсроченной экспертизы позволяет это сделать. После подачи заявки на изобретение может быть подано ходатайство о проведении Роспатентом информационного поиска, результаты которого, например, могут свидетельствовать об уровне новизны. По результатам информационного поиска предприятие может принять решение или об отзыве заявки в любой момент до публикации сведений о ней, или о подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу, или о трансформировании заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Защита прав на изобретение

Анализ права интеллектуальной собственности, особенности его юридического регулирования. Понятие авторского права на изобретение, срок и условия прекращения действия патента. Рассмотрение патентных споров в судебном порядке, защита прав на товарный знак.

Рубрика Государство и право
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 21.03.2016
Размер файла 48,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Право интеллектуальной собственности

авторский право патент судебный

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная собственность — это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки (характеристики) интеллектуальной собственность(это результат творения человеческого разума. К объектам ИС относятся изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в коммерческих целях.)

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами и одновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности.

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному лицу — правообладателю — противостоят все остальные лица, которые без разрешения правообладателя не вправе использовать объект интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать объект не считается разрешением.

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом.

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной собственностью в законе. То есть не всякий результат интеллектуальной деятельности и не всякое средство индивидуализации является интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не признаются.

2. Понятие и правовое регулирование промышленной собственности

Определение промышленной собственности дано в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1891 года путем перечисления объектов, которые к ней относятся. В соответствии с Конвенцией промышленная собственность включает:

* патенты на изобретения;

* патенты на полезные модели;

* патенты на промышленные образцы;

* товарные знаки и знаки обслуживания;

* географические указания и наименования мест происхождения товаров.

В рамках промышленной собственности следует отметить что, интеллектуальные права в.т. исключительное право возникают в силу определ.

Регистрации объектов интеллект собственности, т.е. имеют патентно правовой режим охраны. Напротив объекты авторских и смежных прав охраняется законом с момента их создания и обличения в форму доступной для восприятия.

3. Понятие и функции авторского права. Источники авторского права

Авторское право — гражданско-правовые отношения, которые регулируют процесс создания и использования произведений науки, литературы, искусства

Понятие «авторское право» понимается в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. В субъективном смысле авторское право — совокупность субъективных прав, возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства.

Это интересно:  Как запатентовать товарный знак самостоятельно

Е. А. Суханов выделяет четыре функции авторского права:

1) признание авторства и охрана произведений науки, литературы и искусства;

2) установление режима использования произведений, т.е. кто и на каких условиях вправе использовать охраняемое произведение;

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону.

3) наделение авторов интеллектуальными правами на произведения науки, литературы и искусства (авторскими правами);

Интеллектуальные права включают в себя: во-первых, исключительное право на произведение, являющееся имущественным правом; во-вторых, личные неимущественные права (право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения); в-третьих, иные права (право на вознаграждение за использование служебного произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям.

4) защита прав авторов и других правообладателей.

Итак, авторское право — один из институтов гражданского права. Регулируемые им имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Авторское право понимается в двух смыслах и как самостоятельный институт решает конкретные функции и задачи.

При возникновении авторских прав сам автор или лицо, по служебному заданию которого создано произведение, становитсяправообладателем.

Исключительное авторское право переходит по наследству (Статья 1283 ГК РФ).

Полная передача авторских прав может осуществляться с помощью заключения договора отчуждения (Статья 1285 ГК РФ).

Для передачи прав на использование произведения различными способами заключается лицензионный договор.

Для передачи авторских (и смежных) прав имеются важные существенные условия лицензионного договора, виды договоров и другие важные особенности использования произведений и передачи прав.

Сейчас кроме Гражданского кодекса правовые авторские отношения регулируются:

— Законом от 9.07.1993 года «Об авторском и смежных правах»,

— Законом «О правовой охране программ электронно-вычислительных машин»,

— Законом (1991 год) «О средствах массовой информации»

— Законом «Об архитектурной деятельности в РФ»,

— соответствующими указами Президента и постановлениями Правительства,

— актами федеральных органов исполнительной власти.

Среди международных договоров, как источники авторского права, следует отметить Бернскую конвенцию по охране художественных и литературных произведений (1886 год), которая для РФ вступила в силу в марте 1995 года, Женевскую конвенцию 1952 года об авторском праве, Конвенцию, учреждающую Всемирную организацию интеллектуальной собственности (14.08.1967 года) и Конвенцию, подписанную в Брюсселе, о распространении программ, несущих сигналы, передаваемые через спутники. В Конвенции, учредившей ВОИС, указывалось, что интеллектуальная собственность включает права, которые относятся к исполнительной деятельности артистов, телерадиовещанию, звукозаписи, художественным и научным произведениям, научным открытиям, товарным знакам и коммерческим обозначениям, изобретениям в любой области человеческой деятельности, промышленным образцам и защите от недобросовестной конкуренции.

4. Понятие и правовое регулирование изобретения

Изобретение — согласно Патентному закону РФ , это техническое решение в любой области человеческой деятельности, относящиеся к продукту или способу если они являются промышленно применимыми, новыми и имеют изобретательский уровень.

1. Продукты изобретения:

— клетки растений или животных,

2. Способ — процесс осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

Изобретениями не считаются:

— научные теории и математические методы;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

— правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

— программы для электронных вычислительных машин;

— решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

Новизна изобретения — это его неизвестность из сведений об уровне техники. Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом необходимо иметь в виду, что служебная, секретная и т.п. информация во внимание не принимается.

Если установлено, что заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности, по заявке выносится решение и выдается патент на изобретение. После уплаты заявителем пошлины за регистрацию и выдачу патента изобретение вносится в Государственный реестр изобретений России, а заявителю, ставшему патентообладателем, направляется патент на изобретение.

— Сведения о выдаче патента публикуются в официальном издании — бюллетене изобретений.

— С даты публикации сведений о выдаче патента у патентообладателя возникает исключительное право на использование изобретения.

— Патенты на изобретения выдаются на 20 лет, считая с даты подачи заявки на регистрацию изобретения

5. Критерии патентоспособности изобретения

Автору изобретения принадлежит право авторства, которое является неотчуждаемым личным правом. Авторство на изобретение охраняется бессрочно.

Автору изобретения принадлежат и имущественное право, право использовать изобретение.

1. Право на изобретение охраняется государством и удостоверяется патентом.

2. Патент на изобретение удостоверяет авторство на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право патентообладателя на использование изобретения.

4. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения. Описания и чертежи служат только для толкования формулы изобретения.

5. Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом.

При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Закон РБ «О патентах на изобретение, промышленную модель, промышленный образец» 2002г.

1. Технический уровень. 2. Новизна. 3. Промышленная применимость.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники, т.е. из любых сведений, ставших общедоступными в Республике Беларусь или зарубежных странах до даты приоритета изобретения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Установление соответствия изобретения критериям новизны и изобретательского уровня осуществляется в сравнении с уровнем техники, для определения которого проводится информационный поиск.Устанавливается как и новизна на дату приоритета. Имеет 6 мес. Льготу.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть изготовлено или использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, т.е. обладать принципиальной пригодностью для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

Следует обратить внимание, что действие патента ограничено по времени и по территории. Так, срок действия охранного документа — патента на изобретение составляет 20 лет, патента на полезную модель — 10 лет, по истечении которых запатентованное техническое решение становится достоянием народа, то есть любое заинтересованное лицо может безвозмездно его использовать.

Данный срок действия охранного документа предусмотрен специально, чтобы общество развивалось, а не стояло на месте. В противном случае, имея монопольное право, автоматически будет тормозиться технический прогресс.

Территория действия патента ограничена страной, патентное ведомство которой выдало охранный документ на изобретение. Наряду с национальными патентами существуют еще так называемые региональные патенты, например, евразийский патент, и международные патенты, выданные по процедуре РСТ.

6. Объекты изобретения, понятие, виды.

Объектом изобретения, как правило, является:

* процесс или способ;

* продукт, в качестве которого подразумевается устройство, вещество, штамм микроорганизмов, культуры клеток растений и животных;

* новое применение известного продукта или способа по новому назначению, так называемое изобретение «на применение».

Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку, с одной стороны, вид объекта определяет объем прав правообладателя, а, с другой стороны, влияет на содержание описания изобретения.

Процесс или способ как объект изобретения характеризуется совокупностью последовательно осуществляемых взаимосвязанных действий — приемами, операциями, режимами их осуществления, усилием, соотношение во времени (одновременно, последовательно), порядком. К способам, по сути, относятся технологические процессы. Например, способ борьбы с бурьяном, или способ контактного сваривания, или способ лечения мигрени и тому подобное.

Устройство как объект изобретения характеризуется наличием конструктивных элементов, их взаимным расположением, взаимосвязью, формой, соотношением размеров, материалом, из которого изготовлены элементы. К устройствам относятся инструменты, приборы, механизмы, машины, агрегаты и тому подобное. Например, устройством может быть механизм для измельчения твердых продуктов питания, она же кофемолка.

Вещество как объект изобретения характеризуется, либо наличием компонентов, то есть качественным составом, либо химическим строением и связью. К веществам относятся соединения, растворы, составы, смеси, металлы, сплавы, стекла, продукты ядерного превращения. Примером вещества могут быть какие-либо компоненты мучного изделия, лекарственного препарата, пищевые добавки, минеральное волокно.

Штамм микроорганизма — это чистая культура микроорганизмов, выделенная из естественной среды обитания, которой может быть окружающий нас мир, будь-то почва, вода, а также из живого организма, в частности, животных или человека, например, новая вакцина для профилактики гриппа.

Объектом изобретения «на применение» является известный объект, но с новой совокупностью свойств, благодаря которой становится возможным его применение по новому нетрадиционному для данного предмета назначению, при неизменности совокупности существенных признаков, характеризующих этот объект. Сущность изобретения «на применение» состоит в том, что находится возможность, либо использования известных качеств объекта в новых условиях, либо нахождение у известного объекта новых качеств. Ярким представителем такого вида изобретения является клей БФ, который помимо склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами, применяется также в медицине для закрытия ран.

7. Заявка на изобретение

Заявление о выдаче патента на изобретение (полезной модели), в котором указывается, наименование заявителя, авторов, название изобретения (полезной модели), данные о представителе, данные для установления приоритета.

Описание изобретения (полезной модели), которое по сути своей является основным документом, раскрывающим техническую сущность объекта патентования. Кроме того, описание должно содержать необходимую и достаточную информацию для практической его реализации. Оно должно давать точное, ясное и исчерпывающее представление о новизне технического решения, его изобретательском уровне. От того, насколько грамотно, полно и точно написано описание зависит правильное понимание экспертом сути заявленного технического решения и, в конечном счете, быстрота рассмотрения заявки.

По сути своей описание имеет уже устоявшуюся структуру, которая включает следующие разделы:

* указание действующей редакции МПК,

* название изобретения (полезной модели),

* отрасль, к которой относится техническое решение,

* уровень техники, где указываются аналоги и прототип,

* сущность изобретения, то есть формулируется техническая задача с результатом, который достигается,

* перечень фигур чертежей, если на них есть ссылки в описании,

* сведения, которые подтверждают возможность промышленной реализации заявленного технического решения.

Формула изобретения (полезной модели) — это краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения в виде совокупности существенных признаков, необходимых и достаточных для реализации заявленного технического решения.

Реферат — это краткое изложение содержания описания изобретения (полезной модели).

Платежный документ, подтверждающий оплату соответствующей пошлины за подачу заявки.

Доверенность, если документы от имени заявителя подаются патентным поверенным.

10. Экспертиза заявки на изобретение. Формальная экспертиза и экспертиза по существу.

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки Патентное ведомство проводит по ней формальную экспертизу. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока. В этом случае заявитель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления и уточнения документов заявки по своей инициативе без уплаты пошлины.

В ходе формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним, рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 21).

В течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности изобретения.

При условии оплаты пошлины такие изменения могут быть представлены и после указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы заявки по существу (см. далее) — ст. 20.

Дополнительные материалы, представленные в соответствии со ст. 20, признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначально поданных (первичных) материалах заявки. Такие материалы при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки (п. 2 ст. 21).

В процессе формальной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, который обычно совпадает с датой поступления правильно оформленной заявки в Патентное ведомство. Приоритет может быть установлен и по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, а последняя подана заявителем до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность первоначально заявленного изобретения.

О положительном результате формальной экспертизы и установлении приоритета заявитель уведомляется. Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявляемый объект непатентоспособен, принимается решение об отказе в выдаче патента. На решение может быть подано возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты получения его заявителем. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления.

Если заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы. Если заявитель не может в срок представить запрашиваемые материалы, он должен подать ходатайство о продлении установленного срока. В случае непредставления запрашиваемых материалов в установленный или продленный по ходатайству срок заявка признается отозванной.

Если материалы заявки составлены с нарушением единства изобретения, заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из предложений необходимо рассматривать, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками.

В том случае, если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым.

Приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство первичной заявки, если в ней раскрывается существо изобретения по выделенной заявке при условии, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации в Государственном реестре.

По истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки при условии, что она прошла формальную экспертизу с положительным результатом, Патентное ведомство публикует сведения по заявке, если она до этого не была отозвана.

После публикации любое лицо может ознакомиться с материалом заявки.

По ходатайству заявителя Патентное ведомство может опубликовать материалы заявки раньше указанного срока.

Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза) проводится экспертами Федерального института промышленной собственности (ФИПС) по ходатайству заявителя или третьих лиц в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки. В процессе патентной экспертизы проверяется правильность приоритета заявки, устанавливается соответствие изобретения трем указанным выше критериям патентоспособности (новизне, промышленной применимости и изобретательскому уровню), а также требованию единства изобретения, уточняется рубрика МПК, к которой относится изобретение.

Если ходатайство о проведении патентной экспертизы не поступает в установленный срок, заявка считается отозванной. О поступивших ходатайствах третьих лиц заявитель уведомляется Патентным ведомством (ФИПС).

При проведении патентной экспертизы ФИПС может запросить у заявителя дополнительные материалы, необходимые для экспертизы, в том числе и измененную формулу изобретения. Эти материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса. Заявитель вправе потребовать копии материалов, на которые экспертиза ссылается в запросе. В этом случае ответ на запрос должен быть представлен в двухмесячный срок с даты получения копий. Копии должны быть запрошены в месячный срок с даты получения запроса экспертизы. Если указанные сроки не могут быть соблюдены, заявитель подает просьбу о продлении срока ответа. В противном случае заявка признается отозванной.

Если экспертиза признает, что дополнительные материалы, представленные заявителем, изменяют сущность изобретения, заявителю предлагается подать новую заявку, приоритет по которой может быть установлен по дате поступления указанных дополнительных материалов.

Если в результате патентной экспертизы будет установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента.

Если заявитель не согласен с решением экспертизы об отказе в выдаче патента, он вправе подать возражение на это решение в Апелляционную палату Патентного ведомства. Это возражение подается в течение трех месяцев с даты получения решения экспертизы или копий материалов, на которые приводятся ссылки в решении. При этом указанные материалы должны быть запрошены в течение двух месяцев с даты получения решения экспертизы. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение четырех месяцев.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей патентной пал ате в течение шести месяцев с момента его получения. Решение Высшей патентной палаты является окончательным.

11. Понятие и правовое регулирование полезной модели. Критерии патентоспособности

Полезная модель- новое и промышленно применимое техническое решение, относящееся к устройству. Понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Понятие полезной модели.

Преимущества и недостатки. Сравнительные преимущества полезной модели Главное преимущество полезной модели состоит в том, что при прочих равных условиях патент на полезную модель менее уязвим, в связи с отсутствием требования «изобретательский уровень». Российское патентное законодательство не позволяет получить патент на полезную модель и на изобретение в отношении одного и того же технического решения, или преобразовать патент на изобретение в патент на полезную модель в случае оспаривания, однако комбинированию Евразийского патента и российского патента на полезную модель ничто не препятствует. Немаловажным преимуществом полезной модели являются сокращенные процедурные сроки. В среднем регистрация патента на полезную модель занимает 6 месяцев (патента на изобретение минимум 1,5 года, считая с даты подачи заявки до даты публикации сведений о патенте в официальном бюллетене), а риск непредвиденного затягивания делопроизводства существенно меньше. Широкое распространение в России получила практика одновременной подачи заявок на идентичные изобретения и полезные модели, что позволяет сравнительно быстро получить патентную охрану, после чего по требованию экспертизы, вместо патента на полезную модель, может быть выдан патент на изобретение.

Это интересно:  Страхование мигрантов для патента

Критерии охраноспособности полезной модели:

1) новизна полезной модели. Полезная модель признается новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники, т. е. совокупности общедоступных в мире сведений. В состав уровня техники включаются ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в РФ, а также при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в РФ изобретения и полезные модели;

2) промышленная применимость полезной модели- заявленное решение является осуществимым, и заявителем разработаны и отражены в заявке конкретные средства, достаточные для воплощения его в жизнь. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Срок действия патента на полезную модель — 10 лет с даты подачи заявки

Изобретение Создали чайник

Промышленный образец Создали виды чайников

Полезная модель В чайнике заменили спираль с круговой на зиг-заг

12. Промышленный образец. Критерии охраноспособности.

-это художественное, дизайнерское, констуктивное решение определяющий внешний вид изделия..

Промышленные образцы необходимо отличать от подобных им объектов интеллектуальной собственности — полезных моделей. Так, если промобразец решает задачу внешнего вида промышленного изделия, то полезная модель отображает его техническую суть.

Для получения правовой охраны промобразец должен отвечать критерию патентоспособности — новизне. В соответствии с законом промобразец признается новым в том случае, когда совокупность его существенных признаков не стала общеизвестной в мире до момента подачи заявки в патентное ведомство или, если заявлен приоритет, то до даты ее приоритета. В таком случае в качестве существенных признаков понимают признаки, объективно присущие художественно-конструкторскому решению, каждый из которых нужен, а в совокупности — достаточны для воссоздания полноценного образа изделия.

Охрану могут получить только такие промышленные образцы, которые имеют абсолютную мировую новизну. При этом при установлении новизны учитываются только общедоступные в мире сведения.

2. Оригинальность- промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловленны творческим характером особенности изделия.

Требование оригинальности не выполняется, если:

а) изменено лишь число известных элементов;

б) про порционально изменены размеры известного;

в) изменены только технология и материалы;

г) известная модель реализована в виде рисунка (трехмерный образец переве ден в двухмерный).

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

а) обусловленные исключительно технической функцией изделия;

б) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

в) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

г) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали

Срок действия патента на промышленный образец — 5 лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет.

8. Патент на промышленный образец документы

* описание промышленного образца;

* эргономическая схема или чертеж общего вида;

* комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде;

* заявление на выдачу патента на промышленный образец

Вся процедура включают в себя:

* проведение патентного поиска

* сотавление описание и подача заявки

* формальная экспертиза Роспатента

* экспертиза по существу рассматриваемого объекта

* выдача патента на промышленный образец

Подготовка к регистрации включает в себя проведение предварительного патентного поиска на уникальность изделия и поиск близких аналогов. Такое исследование проходит по мировой патентной базе запатентованных промышленных образцов и по общедоступным источникам, в которые входят интернет, печатные издания и выставочные образцы. Также необходимо учитывать, что в некоторых случаях, в виду схожести, при экспертизе патентования промышленного образца проводится поиск по свидетельствам и поданным заявкам на товарный знак.

По результатам проведённой формальной экспертизы промышленного образца, при которой проверяется правильность оформленных документов, поданные материалы передаются для прохождения экспертизы по существу или направляется запрос заявителю с требованием внести изменения или прислать недостающий документ в адрес Роспатента.

Экспертиза по существу на промышленный образец — основной и окончательный этап патентования, который длится в среднем 6-8 месяцев. В процессе работы экспертов Патентного ведомства, выносится решение о патентоспособности заявленного образца, с направлением соответствующего уведомления заявителю, либо решение об отказе в регистрации.

9. Отношения между автором и патентообладателем

Автором результата интеллектуальной деятельности (РИД) признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Запатентовать изобретение, полезную модель или промышленный образец может сам автор или группа авторов — физические лица, или юридическое лицо (в том числе работодатель по отношению к автору), к которому исключительное право перешло на основе договора.

Физическое или юридическое лицо, на чье имя выдается патент, является патентообладателем — обладателем исключительного права на РИД (права использования, распоряжения, запрета использования другими лицами).

10. Права изобретателей и правовая охрана изобретения

Личные (неимущественные) права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Основным личным правом автора объекта «промышленной собственности» является право авторства, т.е. основанная на законе и факте выдачи патента (свидетельства) возможность признаваться создателем данного объекта. Она предполагает запрет всем другим лицам на территории страны именоваться авторами изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Право авторства признается за физическими лицами, творческим трудом которых созданы объекты «промышленной собственности». В случае создания объекта несколькими физическими лицами все они считаются его авторами и пользуются принадлежащими им правами по соглашению между собой.

Не признаются авторами физические лица, Ъе внесшие личного творческого вклада в создание объекта «промышленной собственности», в частности оказавшие автору (авторам) лишь техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на данный объект и его использование.

Другим личным правом автора является право получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также передачи указанного права другим физическим или юридическим лицам.

Имущественные права автора изобретения, полезной модели и промышленного образца. Автор изобретения имеет право на получение прибыли от изобретения при личном его использовании. Ему принадлежит право на получение вознаграждения за переуступку патента и продажу лицензий. Если автор изобретения передал патент другому лицу на условиях выплаты ему вознаграждения при использовании изобретения, он имеет право на получение вознаграждения в течение срока действия патента (ст. 144 Основ). Аналогичные права принадлежат также авторам полезных моделей и промышленных образцов, являющихся патентообладателями.

Основное имущественное право авторов, не являющихся патентообладателями, прежде всего авторов служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,- право на вознаграждение. Автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта «промышленной собственности», в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Как уже отмечалось, вознаграждение выплачивается в этом случае в размере и на условиях, устанавливаемых в соглашении между автором и работодателем.

— Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

— Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Для каждого объекта патентного права установлены определенные сроки действия патента (ст. 1363 ГК РФ).

Срок действия патента на изобретение — 20 лет с даты подачи заявки.

Дополнительный патент на изобретение — для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение разрешения, срок действия патента может быть продлен не более чем на 5 лет (Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.)

Срок действия патента на полезную модель — 10 лет с даты подачи заявки.

Срок действия патента на промышленный образец — 5 лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет.

11. Прекращение действия патента

Действие патента, а вместе с ним исключительное право, может быть прекращено досрочно, по следующим основаниям (ст. 1399 ГК РФ):

а) на основании заявления от патентообладателя о прекращении действия патента,

б) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В случае (б) предусматривается возможность восстановления действия патента согласно условиям, указанным в ст. 1400 ГК РФ.

Восстановление действия патента осуществляется (ст. 1400 ГК РФ):

— по ходатайству патентообладателя либо правопреемника;

— в течение 3-х лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины.

Патентообладателю следует иметь в виду возможность возникновения права послепользования у третьих лиц, которые начали использовать патент после прекращения его действия (см. п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

12. Рассмотрение патентных споров в судебном порядке, патентные пошлины

Делопроизводство по экспертизе заявки на патентование объекта патентного права не может быть начато без наличия сведений, подтверждающих уплату соответствующей патентной пошлины.

Перечень юридически значимых действий, связанных с патентованием, размеры, порядок и сроки уплаты патентных пошлин установлены «Положением о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (с изменениями и дополнениями).

Положением о пошлинах и ГК РФ предусмотрены основания для освобождения от уплаты пошлин и уменьшения их размеров:

1. п. 6.1 Положения — уменьшение размера на 15% в случае подачи заявки в электронном виде.

2. п. 12 Положения — уменьшение размера на 50% для заявителя, являющегося единственным автором ОПП.

3. п. 13 Положения — освобождение от уплаты пошлин физических лиц, являющихся ветеранами боевых действий.

4. п. 14 Положения — уплата пошлин в размере 20% установленного размера для некоторых категорий граждан.

5. п. 15 Положения — уменьшение размера на 50% для заявителя, являющегося субъектом малого предпринимательства.

6. п. 20 Положения, ст. 1368 ГК РФ — уменьшение размера на 50% при подаче заявления о возможности предоставления любому лицу права использования ОПП (открытая лицензия).

7. ст. 1366 ГК РФ — освобождение от уплаты пошлин при представлении заявления о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента (если в течение 2-х лет предложение не будет реализовано, то пошлины подлежат уплате).

Споры, связанные с нарушением прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности, заключением и исполнением договоров, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке.

В соответствии со ст.31 Патентного закона РФ в судебном порядке рассматриваются споры:

* об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

* об установлении патентообладателя;

* о нарушении имущественных прав патентообладателя;

* о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

* о праве преждепользования;

* о выплате вознаграждения автору работодателем, получившим патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, либо передавшим право на получение такого патента другому лицу, либо принявшим решение о сохранении соответствующего объекта , промышленной собственности в тайне;

* о выплате компенсаций в случаях:

* использования работодателем в собственном производстве выданного его работнику патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные последним не в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;

* несанкционированного применения средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях);

* использования изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия временной правовой охраны.

Указанные споры рассматриваются судами, в том числе арбитражными и третейскими судами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

аконодатель оставил перечень споров открытым, указав, что судам подведомственны и другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты.

13. Товарные знаки и знаки обслуживания

Товарный знак — это обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяют отличать товары одних производителей от других, и подлежит специальной регистрации.(coca-cola, google)

Знак обслуживания — это тот же товарный знак, только он используется для индивидуализации услуг, а не товаров. Термин знак обслуживания эквивалентен понятию товарный знак, разница состоит лишь в том, что под знаком обслуживания компании оказывают услуги, а не маркируют им товары. (символ)

14. Виды товарных знаков

Товарные знаки могут быть изобразительными, словесными[10], комбинированными[11], звуковыми[12], трехмерными — представляющими собой упаковку товаров или сами товары. Кроме того, могут быть, конечно, защищены и цветовые решения товарных знаков, то есть товарный знак защищается в той цветовой гамме, в которой он был подан на регистрацию.

* Словесный — только шрифтовая композиция, в теории дизайн — логограмма. Словесные знаки составляют 80 % от всех существующих товарных знаков. Такими знаками могут быть личные имена «Алёнка», «Тинькофф» или «IDEA TV»; придуманные новообразования (ксерокс, kodak); аббревиатуры (РТР, ТНТ); числа — первый канал.

* Изобразительный — обозначение, не содержащее словесных элементов . Представляет собой абстрактные (знак индекс) или конкретные (иконические знаки) изображения. При этом регистрация натуральных изображений товаров запрещена.

* Комбинированный — в его состав входят в различных комбинациях словесные и изобразительные составляющие. Именно комбинированные знаки в теории дизайна называют логотипом (отпечаток графики).

Встречаются новые виды товарного знака, фигурирующие на рынке, например товарный знак в виде голограммы на кредитной карточке, изображение которого меняется в зависимости от угла зрения. В некоторых странах существуют обонятельные знаки, когда определенный запах может быть защищен в качестве товарного знака.

Правообладатель не может контролировать товарный знак, сходный с принадлежащим ему, если не сможет доказать, что они «совпадают до степени смешения».

Существует целый ряд разнообразных обозначений, используемых как товарные знаки, однако всегда действуют два одинаковых условия: знак должен обладать различительной способностью и не должен вводить в заблуждение.

Примеры, которые помогут понять, какие товарные знаки являются:

* словесными — «Apple» для компьютеров, Deutsche Bank для банка, «Холлофайбер» для нетканых материалов;

* произвольными или вымышленными обозначениями — Coca-Cola, Nikon, Sony, NIKE и Easy Jet;

* именами — Ford, Peugeot, Hilton (отель);

* рекламными девизами — «Летайте самолётами Аэрофлота!»;

* содержащими графические элементы — трёхлучевая звезда для Mercedes-Benz, статуэтка богини («Дух экстаза») для Rolls-Royce;

* цифры — одеколон 4711;

* буквы — GM, FIAT, VW, KLM;

* картинки или символы — Lacoste (маленький крокодил);

* звуками — мелодия мобильного телефона Nokia, Philips и др.

Существуют фирмы, которые намерены извлекать недобросовестную выгоду из существования общеизвестных товарных знаков, создавая знаки, сходные с ними до степени смешения, вводя таким образом потребителей в заблуждение.

В целях решения этой проблемы Парижская конвенция, Соглашение ТРИПС, а также многие национальные законы предусматривают специальную охрану общеизвестных знаков.

15. Регистрация товарного знака

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и т.д.

К другим обозначениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Закона, относятся, например, звуковые, световые и иные обозначения.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Это интересно:  Забрать патент из налоговой

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно: обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

— обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

— реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

— трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

— общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

— обозначений, состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара; являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара; представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона в силу международного договора Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона в силу международного договора Российской Федерации не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств — участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Защита патента

Михайлов Алексей Викторович — Руководитель патентной практики. Патентный поверенный РФ рег. № 1339 (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ПрЭВМ, базы данных и ТИМС). Евразийский Патентный поверенный № 297

бесплатную консультацию наших лучших специалистов.

или закажите обратный звонок

Михайлов Алексей Викторович —
Руководитель патентной практики. Патентный поверенный РФ рег. № 1339 (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ПрЭВМ, базы данных и ТИМС). Евразийский Патентный поверенный № 297

Зачем необходимо патентование?

Патент позволяет Вам и запрещает всем остальным без Вашего согласия использовать Ваше изобретение, полезную модель или промышленный образец. Иными словами, патент защитит Вас от предъявления претензий третьих лиц и всяческих злоупотреблений патентными правами, поможет избежать конкурентной борьбы за рынок нового продукта, а кроме того избавит Вас от необходимости доказывать патентную чистоту Вашей продукции.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может помочь Вам и Вашему бизнесу если Вы хотите:

  • — закрепить свое первенство в решении какой-либо технической задачи;
  • — закрепить превосходство над конкурентами;
  • — монетизировать свои идеи;
  • — избежать обесценивания коммерческой тайны;
  • — безбоязненно привлекать инвесторов / партнеров;
  • — безбоязненно ввозить, использовать и распространять свой товар;
  • — защитить себя и контрагентов от предъявения патентных исков;
  • — предлагать эксклюзивные дилерские соглашения за рубежом;
  • — больше доверять партнерам, сотрудникам, инвесторам, разработчикам, испытателям, заказчикам, дилерам и подрядчикам;
  • — справедливо распределять доходы от использования интеллектуальной собственности;
  • — изменить мир к лучшему.

Существует около 40 различных мотивов для получения патента. Один из них — борьба с конкурентами. Если Вы хотите получить сильный патент, ознакомьтесь со следующим опросным листом.

Система прав интеллектуальной собственности

Интеллектуальные права в целом, право интеллектуальной собственности, авторское право, право промышленной собственности и патентное право относятся к частному, а не к публичному праву. Это означает, что данные права возникают во взаимоотношениях физических и юридических лиц, а общество (государственные органы) не может диктовать им какие-либо условия и не обязано как-либо вмешиваться в эти отношения до тех пор, пока эти субъекты права мирно сосуществуют друг с другом.

В отличие от авторских прав на такие традиционные объекты как произведения науки, литературные произведения, произведения изобразительного искусства и музыкальные произведения, право промышленной собственности возникает не в момент их создания, а только после официальной регистрации компетентным органом, как правило, при условии предварительной, отложенной или подразумевающейся проверки соответствия этого объекта всем условиям охраноспособности (патентоспособности).

Причина такой «дискриминации» состоит в том, что, в отличие от плагиата, наносящего ущерб только правообладателю, неправомерное предоставление патентной монополии в отношении какой-либо технологии или продукта, бывших частью интеллектуального потенциала человечества, или ставших таковыми в результате обнародования, влечет тяжкие последствия для общества в целом, приводя к изъятию тех благ, которые уже используются или могли быть использованы всеми совершенно безвозмездно.

Таким образом, истинные причины существования регистрационной системы патентных прав коренятся в том что, в отличие от права на обнародование произведения, допускающего право на отзыв произведения по желанию авторов, введение технологии или продукта в гражданский оборот или обнародование сведений о них приводит к необратимым правовым последствиям , которые выражаются в том, что каждый может впредь совершенно безвозмездно использовать эту технологию или продукт, причем ни сам автор такой технологии или продукта ни, тем более третье лицо, после этого уже не вправе лишить общество такой возможности.

Принцип ограничения интеллектуальных (патентных) прав. Интересы общества и правообладателей во многом не совпадают. С одной стороны, общество заинтересовано в том чтобы при поддержке правообладателей создавалось как можно больше изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляя в награду исключительные права (имущественные права на нематериальные объекты). С другой стороны, общество заинтересовано, чтобы передовые достижения как можно скорее становилось всеобщим достоянием.

Таким образом, защищая экономические интересы правообладателей система интеллектуальной собственности ограничивает свободное использование передовых технологий, и тем самым сдерживает развитие промышленности, науки и образования. Для компенсации ущерба своим интересам общество возлагает на правообладателей ряд тяжких обязанностей, ограничивающих привлекательность патентной охраны. В частности, на правообладателей возлагаются обязанности по использованию охраняемых объектов промышленной собственности и по уплате авторского вознаграждения их создателям. Кроме того, все действия, связанные с получением, регистрацией, сохранением и защитой интеллектуальных прав осуществляются исключительно на возмездной основе, за счет правообладателя и по его инициативе. Невыполнение обязанностей влечет наложение санкций в виде досрочного прекращения правовой охраны (при неуплате пошлин за поддержание патента в силе) или принуждения к заключению лицензионного договора (если правообладатель не использует изобретение в достаточных для удовлетворения потребностей общества объемах).

Важно понимать, что общество не берет на себя никаких обязанностей по безусловной или автоматической защите нарушенных интеллектуальных прав. Защита интеллектуальной собственности осуществляется правообладателем самостоятельно и за свой счет, и именно правообладатель несет на себе все бремя выявления и доказывания фактов нарушения своих прав.

Принцип нематериальности объектов промышленной собственности. По своей природе объекты интеллектуальной собственности нематериальны. В отличие от объектов вещных прав, при переходе прав на материальный объект, в котором воплощено изобретение, полезная модель и промышленный образец, права на интеллектуальную собственность, воплощенную в материальном объекте, остаются у первоначального правообладателя.

Владея интеллектуальной собственностью, воплощенной в каком-либо товаре, правообладатель не обязательно является владельцем самого товара, а владелец товара, с другой стороны, не обязательно владеет интеллектуальной собственностью, воплощенной в этом товаре. Учитывая исключительный характер прав патентообладателя на любые способы коммерческого использования охраняемого объекта интеллектуальной собственности, можно было бы ожидать, что патентообладатель вправе по своему усмотрению вмешиваться в оборот товара, в котором воплощен результат интеллектуальной деятельности, вызывая хаос и смятение в торговле, однако этого не происходит благодаря принципу исчерпания прав.

Принцип исчерпания патентных прав состоит в том, что правообладатель вправе лишь однократно получить выгоду за каждый акт использования своей интеллектуальной собственности. Иными словами, если товар, в котором воплощено изобретение, полезная модель и промышленный образец, введен в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия, последний не может как-либо препятствовать дальнейшему распространению этого товара.

Патентные права

Патентные права, то есть исключительные права на изобретение, полезную модель и промышленный образец могут быть защищены в судебном или административном порядке после получения патента.

Патентные права не являются универсальными, их объем, продолжительность действия и территория действия всегда ограничена. Ограничение патентных прав продиктовано желанием общества стимулировать инновационную деятельность без ущерба для технического прогресса.

Максимальный срок действия патентных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец составляет 20 лет (в редких случаях с возможностью продления максимум на 5 лет ), 13 и 25 лет , соответственно, а после его окончания, или при неисполнении обязанностей по поддержанию патента в силе, любое лицо может использовать запатентованное решение без Вашего согласия.

Действие патентных прав никоим образом не распространяется на территорию , не подведомственную организации, выдавшей патент. Поэтому, желая получить охрану на интересующей Вас территории, Вы должны получить отдельный патент в каждом из интересующих Вас государств и регионов при соблюдении установленных сроков и порядка зарубежного патентования.

Не все технологии, продукты или изделия могут быть запатентованы и не любые патентные права являются легитимными. Вы не можете получить легитимную правовую охрану изделия или способа, сведения о которых до момента подачи заявки стали доступными где-либо в мире неограниченному кругу лиц. Причем в качестве изобретений или промышленных образцов могут охраняться только такие способы, продукты и изделия, отличие которых от любых известных аналогов обусловлено нетривиальной изобретательской или творческой деятельностью. Патент, может быть признан недействительным в течение всего срока своего действия, в частности, в тех случаях, когда обстоятельства, препятствующие выдаче патента, становятся известными после принятия решения о выдаче патента, либо если патент на известный (очевидный) продукт или способ был выдан в результате ошибки или обмана экспертизы.

Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец выдается компетентным патентным ведомством после проверки правильности оформления заявочных материалов и соответствия объекта, охрана которого испрашивается, всем условиям патентоспособности (за исключением полезных моделей, новизна которых не проверяется).

Оборот патентных прав

Также как и в случае с традиционными объектами вещного права Вы можете распоряжаться объектами патентных прав по своему усмотрению: использовать в своей хозяйственной деятельности, ставить на баланс предприятия, вносить в уставный капитал хозяйственного общества, отдавать в залог, передавать, или предоставлять в пользование третьим лицам, все это — при условии надлежащей регистрации всех юридически значимых действий в патентном ведомстве на основании заявления, лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права.

Какой способ патентной охраны лучше подойдет в моем случае?

Разные способы патентной охраны не исключают, а, скорее, дополняют друг друга, поэтому всевозможные аспекты одного и того же изделия могут охраняться сразу несколькими способами, если при этом не происходит двойного патентования.

— процесс, cпособ или технология;
— применение известного средства по новому назначению;
— химическое соединение, состав материала или вещество;
— культура клеток или штамм микроорганизма;
— биотехнологический или генно-инженерный продукт.

— электрическое, гидравлическое или механическое устройство;
— материал, имеющий макроскопическую структуру, например, слои, арматуру и т.п.

— любое изделие, имеющее новый и оригинальный дизайн, форму, фактуру, сочетание цветов, в частности, этикетки, упаковки, наклейки, эмблемы, логотипы и т.п.

Другие способы правовой охраны не предусмотрены

Изобретение— только при условии неочевидности технического решения

Товарный знак — только при наличии способности индивидуализировать товары и/или услуги

Другие способы правовой охраны не предусмотрены

Двойное патентование

Российское патентное законодатесльство никоим образом не запрещает мирное сосуществование охранных документов на технические (изобретения и полезные модели) и нетехнические решения (промышленного образца и товарные знаки). Однако, в отличие от товарных знаков, патентование двух одинаковых технических решений не допускается, даже если они принадлежат одному лицу и имеют одинаковую дату приоритета. Поэтому получение одного охранного документа возможно только при условии отказа от другого. Выбирая между полезной моделью и изобретением, Вы должны решить, что важнее: простота получения и неуязвимость патента или срок его действия? На первый взгляд дилемма кажется неразрешимой. Как же скомбинировать преимущества этих видов охраны?

Оказывается ответ есть — ничто не запрещает получить патент на полезную модель или изобретение РФ и Евразийский патент. Оба патента будут действовать на территории России. Особенно выгодно совмещение патента на изобретение и патента на полезную модель, так как последний нельзя оспорить в связи с очевидностью последней для специалиста.

Как получить патент?

Для этого необходимо подать правильно оформленную заявку в патентное ведомство, отвечать на все возражения, возникающие у экспертизы в процессе рассмотрения заявки и уплачивать все необходимые пошлины. Наши специалисты помогут Вам без лишних усилий получить надежную правовую охрану Вашего изобретения, полезной модели и промышленного образца в кратчайшие сроки.

Средний срок экспертизы (до первого результата) в российском патентном ведомстве зависит преимущественно от производственных возможностей и, в случае изобретений и промышленных образцов, составляет, не менее 6 месяцев , а в случае полезных моделей – не менее 1,5 месяцев .

В случае положительного результата экспертизы патент выдается примерно через 2-4 месяца после оплаты регистрационной пошлины, одновременно с официальной публикацией и внесением сведений о патенте в государственный реестр.

Наши клиенты

Мы ценим и гордимся сотрудничеством с каждым из наших клиентов. Ниже приведены лишь некоторые из них.

Почему именно мы?

1) Компания PATENTUS является лидером РФ по количеству споров в области интеллектуальной собственности, рассматриваемых с привлечением наших юристов и патентных поверенных в Суде по интеллектуальным правам и Палате по патентным спорам.

3) Патентные специалисты нашей компании имеют значительный опыт представления интересов российских Доверителей как в Роспатенте, Евразийском ведомстве, так и в зарубежных странах.

4) Среди клиентов компании PATENTUS есть клиенты, которые входят в список FORTUNE 500.

Сделайте заказ, и эксперты PATENTUS начнут работу по защите Вашего патента.

Статья написана по материалам сайтов: revolution.allbest.ru, patentus.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector
Только изобретение Изобретение или
полезная модель
Промышленный образец,
товарный знак или объект авторских прав
Только товарный знак или объект авторских прав