Авторские и интеллектуальные права разница

Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности — это динамично развивающаяся подотрасль гражданского права. В нее входят институты:

  • авторского и смежных с ним прав;
  • патентного (или промышленного) права;
  • права на средства, индивидуализирующие юридические лица, товары и услуги;
  • права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

Каждый из вышеперечисленных институтов интеллектуальной собственности отличается по объекту регулирования.

Институт авторского и смежного с ним прав регулирует отношения, складывающиеся по поводу создания и использования произведений литературы, искусства, науки, а также воспроизведения фонограмм, вещание телевизионных и кабельных сетей и пр.

Институт патентного права — отношения, возникающие в ходе создания и использования промышленных изобретений, промышленных образцов и полезных моделей.

Институт прав индивидуализации юридических лиц касается крайне важных в бизнесе прав на товарный знак, наименование, название места происхождения товара.

Институт нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности назван так условно, в силу особенностей регулирования, возникающих в нём отношений. Сюда включены топологии интегральных микросхем, право на ноу-хау, селекционные достижения, коммерческая тайна.

Что включает в себя понятие интеллектуальной собственности в ГК РФ? Виды интеллектуальной собственности

Понятие интеллектуальной собственности можно найти в ст. 1225 ГК РФ. Согласно указанной норме понятие интеллектуальной собственности включает в себя охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности или приравненные к нему средства индивидуализации. Далее приводится исчерпывающий перечень видов интеллектуальной собственности, охраняемых в РФ. Вид, не указанный в данной статье, не признается интеллектуальной собственностью, а потому охране не подлежит.

Для удобства в практическом применении виды интеллектуальной собственности принято объединять в группы по объекту и способу их защиты. Группы аналогичны с институтами права интеллектуальной собственности, упомянутыми выше.

Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав

Объект гражданских прав — это основа для возникновения гражданского правоотношения. Согласно ст. 128 ГК РФ интеллектуальная собственность — это один из объектов гражданских прав. К ней применяются нормы гражданского законодательства с учетом присущих особенностей. К особенностям интеллектуальной собственности законодатель относит ее ограниченную оборотоспособность (п. 4 ст. 129 ГК РФ).

Из данной статьи следует, что интеллектуальная собственность не подлежит отчуждению, однако распоряжаться исключительными правами на нее можно без ограничений, равно как и материальным носителем, на котором содержится интеллектуальная собственность. Нематериальные права на интеллектуальную собственность отчуждению также не подлежат (например, право авторства).

Понятие интеллектуальных прав

Правообладателю интеллектуальной собственности принадлежат особо оговоренные в ГК РФ права, именуемые интеллектуальными.

Интеллектуальные права — это инструмент, позволяющий грамотно и правильно защищать интересы правообладателя в его взаимодействии с внешним миром по вопросу использования его интеллектуальной собственности. Права на интеллектуальную собственность появляются у автора в момент создания произведения, но на ряд видов интеллектуальной собственности они появляются только после государственной регистрации.

Особенностью интеллектуальных прав является то, что они не связаны с правом собственности на носитель, содержащий результат интеллектуальной деятельности. В качестве примера можно привести обладание диском с записями известного исполнителя — права на звучащие на диске произведения сохраняются за автором, несмотря на принадлежность материального носителя — диска — иному лицу. Именно из-за особого характера предмета регулирования закон прямо говорит, что нормы, регулирующие право собственности и иные вещные права, к интеллектуальным правам не применяются (п. 3 ст. 1227 ГК РФ).

Виды интеллектуальных прав. Объекты интеллектуальных прав

Законодатель называет следующие виды интеллектуальных прав:

  • исключительные;
  • личные неимущественные;
  • специализированные.

Исключительные права — это имущественные права. У правообладателя интеллектуальной собственности есть возможность распорядиться своим исключительным правом любым удобным способом по своему выбору, в том числе произвести его отчуждение или разрешить использование без перехода исключительных прав в полном объеме, для чего заключить лицензионный договор.

Исключительные права на интеллектуальную собственность конечны во времени. Если срок исключительного права истекает, лицензионный договор без указания срока прекращает свое действие. При универсальном правопреемстве — наследстве и реорганизации юридического лица, а также в случаях, когда налагается взыскание на имущество правообладателя — переход права на исключительные права осуществляется без договора.

Неимущественные права на интеллектуальную собственность не подлежат отчуждению или передаче и охраняются бессрочно. К ним относятся:

  • право авторства;
  • право на имя;
  • защита произведения от искажения;
  • неприкосновенность произведения.

Специализированные права на интеллектуальную собственность — это такие права, как:

  • право следования (неотчуждаемое право автора на вознаграждение при перепродаже его произведения);
  • право доступа (право автора требовать от собственника произведения искусства обеспечить доступ к нему для его воспроизведения) и др.

Под объектом права понимаются правоотношения, на которые направлено воздействие права. Отсюда вытекает понимание объекта интеллектуальных прав. В широком смысле это интеллектуальная собственность в целом как явление, в узком же смысле объекты интеллектуальных прав — это конкретные виды интеллектуальной собственности, которые к этим правам относятся.

Защита интеллектуальных прав: подведомственность и подсудность

Нарушенные интеллектуальные права подлежат защите. Подобные нормы предусмотрены, помимо гражданского, также в уголовном и административном законодательстве, соответственно, способы защиты выбираются, исходя из существа нарушенного права и его последствий. Споры в отношении использования интеллектуальных прав разрешаются судом.

В зависимости от субъектного состава дела о нарушении права интеллектуальной собственности рассматривают суды общей юрисдикции или арбитражные суды.

Относительно недавно (03 июля 2013 года) в Российской Федерации в составе арбитражных судов стал действовать специализированный суд по защите интеллектуальных прав. В случае если дела по подсудности подпадают под юрисдикцию суда по защите интеллектуальных прав, обращаться в него могут как физические, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела, связанные с:

  • спорами об установлении или отказе в предоставлении государством правовой охраны разнообразным интеллектуальным правам (например, о признании недействительным патента на полезную модель, досрочном прекращении охраны товарного знака по причине его неиспользования и т. п.), причем в данную сферу не входят споры, касающиеся объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем;
  • оспариванием нормативных актов в области охраны интеллектуальных прав.

Способы защиты личных неимущественных прав

Личные неимущественные права защищаются путем:

  • признания права;
  • восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
  • пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • компенсации морального вреда;
  • опубликования решения суда об имевшем место нарушении.

Кроме того, возможна защита чести, достоинства и деловой репутации автора — по правилам ст. 152 ГК РФ.

Применение перечисленных способов защиты обусловлено наличием нескольких обстоятельств, бремя доказывания которых возлагается на правообладателя:

  • наличие неимущественных прав;
  • сам факт нарушения.

Способы защиты исключительных прав: примеры

Для защиты исключительных прав могут быть предъявлены следующие требования:

  1. О признании права
    Так, судом были удовлетворены требования истца о признании его исключительного права на произведение, используемое в предпринимательской деятельности ответчиком без соблюдения авторского законодательства (Арбитражный суд города Москвы, решение от 04.07.2014, дело № А40-40554/14).
  2. О пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
    Суд запретил ответчикам изготовлять, производить и вводить в гражданский оборот БАД в связи с тем, что исключительные права на них были ранее отчуждены в полном объеме истцу (Арбитражный суд города Москвы, решение от 11.04.2014, дело № А40-151594/13).
  3. О возмещении убытков
    В некоторых случаях, предусмотренных ГК РФ, лицо, чьи права нарушены, может требовать замены возмещения убытков компенсацией.
    Например, суд принял решение о взыскании с ответчиков в пользу истца денежной компенсации ввиду того, что ответчики разместили на своем сайте интеллектуальную собственность — статьи, опубликованные на сайте истца и защищенные его авторскими правами, несмотря на предупреждение о запрете на тиражирование материала без согласия автора (Арбитражный суд города Москвы, решение от 05.06.2015, дело № А40-10500/15).
  4. Об изъятии материального носителя
  5. Об опубликовании решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя интеллектуальной собственности
Это интересно:  Какие права автора охраняются бессрочно

Таким образом, интеллектуальные права представляют собою особый объект, не связанный непосредственно с материальным носителем. Защита интеллектуальных прав осуществляется способом, зависящим от правонарушения и вида самого права (исключительным и личным неимущественным правам законодатель предоставил разную правовую защиту). Определить суд, правомочный рассмотреть спор о защите интеллектуального права, непросто, т. к. необходимо не только исходить из субъектного состава сторон, но и принимать во внимание предмет спора. Часть подобных дел о защите интеллектуальной собственности в силу прямого указания закона подсудна особому суду по интеллектуальным правам, входящему в систему арбитражных судов РФ.

Виды интеллектуальных прав

Интеллектуальное право, иначе называемое правом интеллектуальной собственности, представляет собой совокупность прав, предоставленных лицу (группе лиц) вследствие его (их) интеллектуальной деятельности. Эти права (право) приравниваются к средствам индивидуализации. Существует несколько видов интеллектуальных прав, каждый из которых имеет свои особенности.

Понятие и виды интеллектуальных прав

Интеллектуальные права – это признаваемые законом субъективные права на владение продуктами интеллектуальной деятельности и способами индивидуализации. По-другому их называют субъективными правами интеллектуальной собственности. Согласно занимаемой позиции в российском классификаторе субъективных гражданских прав, они входят в разряд субъективных прав на нематериальные блага. Последнее вполне закономерно, так как объектами данных прав являются результаты чисто интеллектуальной деятельности (творческой, мыслительной и духовной), а не материальные предметы (деньги, вещи, ценные бумаги).

Это безусловные права, реализуемые действиями управомоченного лица (правообладателя), которому для их осуществления не требуется содействия обязательного в отношении к нему лица. Всем остальным лицам следует в равной мере воздерживаться от посягательств на данное субъективное право.

Концепция «интеллектуальное право» считается родовой в части некоторых других прав.

В соответствии со статьёй 1226 ГК РФ, понятие «интеллектуальные права» распространяется на ряд некоторых прав.

1) Исключительное право входит в группу имущественных прав (ст. 1226 Кодекса). Исключительное право на продукт интеллектуальной деятельности предусматривает (ст.1229 ГК РФ, п.1):

Право пользоваться таким продуктом на своё усмотрение любым законным способом;

Право распоряжаться этим продуктом (в т.ч. передавать и отчуждать);

Право дозволять или возбранять посторонним лицам пользование продуктом интеллектуальной деятельности и др. (ст.1233 Кодекса);

Право на юридическую защиту (пользование продуктом интеллектуальной деятельности третьим лицом без согласия правообладателя считается незаконным и требует применения соответствующих мер к нарушителю).

2) Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта интеллектуальной деятельности, заключают в себе: право на авторство, на имя и т.п. (п.2 ст.1228 Кодекса). Все они не подлежат отчуждению от автора и передаче третьим лицам. По сути, автор только владеет и пользуется личным неимущественным правом, в то время как распоряжаться и отказаться от него не может. Этот отказ юридически ничтожен. Подробную информацию о личных неимущественных правах содержит глава 70 Гражданского Кодекса РФ об авторском праве.

3) Иные интеллектуальные права (следования, доступа и пр.) устанавливаются законодательством о правовом урегулировании некоторых объектов интеллектуальной деятельности. Так, на основании статей 1292, 1293, авторским правом признаны следующие виды прав интеллектуальной собственности:

Право доступа, включая авторское право на подражание произведениям изобразительного искусства, а также право создателя архитектурного творения на видеосъёмку и фотографирование;

Право следования – процентные отчисления от стоимости перепродажи и др.

Имущественная часть интеллектуального права и широта юрисдикций его владельца (обладание, пользование, распоряжение) вызывают схожесть исключительного права с правом имущественной собственности. Основные различия между ними законодательно установлены ст. 1227 Гражданского Кодекса РФ.

Интеллектуальные права, в отличие от прав имущественной собственности, распространяются только на творческие (нематериальные) «продукты» интеллектуальной деятельности. Они независимы от прав на владение материальными объектами (вещами), с помощью которых можно получить этот результат (ст.1227 ГК РФ, п.1).

Следовательно, получение в собственность какой-либо вещи вовсе не означает приобретения на неё интеллектуальных прав (ст.1227, п.2). В виде исключения из общих правил возможны случаи одновременного перехода прав собственности по умолчанию, на что прямо указывает Гражданский Кодекс. Остальные обстоятельства перехода исключительного права должны иметь индивидуальное правовое обоснование (договор, акт соответствующего государственного органа и др.).

Какие различают виды объектов интеллектуальных прав

Полный перечень объектов интеллектуальной собственности определен статьёй 1225 ГК Российской Федерации. Отсутствие продукта интеллектуальной деятельности в этом списке означает, что он не принадлежит к данной категории и не претендует на интеллектуальные права. А значит, пользоваться им без разрешения может каждый.

Объекты интеллектуальной собственности обычно разделяют на группы – институты прав интеллектуальной собственности. Другими словами, это виды прав на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя:

1) Авторское право, регулирующее отношения лиц в процессе создания и использования произведений литературы, науки и искусства. Основой авторского права является понятие «произведение» как уникального результата творческой деятельности, облачённого в некую объективную форму. Собственно эта реальная форма выражения и нуждается в охране права автора.

Определение «авторское право» не относится к идеям и концепциям, открытиям и фактам, способам и методам, а также принципам, системам и процессам

2) Права, смежные с авторскими – это категория исключительных прав, возникшая на рубеже XX- XXI столетий как прототип авторского права для недостаточно творческих видов деятельности. Она призвана распространить авторское право на эти несовершенные результаты. В каждой стране содержание смежных прав существенно отличается. Самые известные примеры – исключительное право музыкальных исполнителей, организаций эфирного вещания и производителей фонограмм.

3) Патентное право – комплекс правовых норм, регламентирующих охрану изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, совокупность которых часто называют промышленной собственностью, путем выдачи патентов. Патентное право распространяется также на селекционные достижения.

4) Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

5) Средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и услуг. Это объекты интеллектуальной собственности, регулируемые единым правовым институтом охраны маркетинговых обозначений. К ним относятся фирменные наименования, товарные знаки, обозначения мест происхождения товара. На международном уровне правовое регулирование защиты средств индивидуализации впервые было утверждено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Большая часть этого документа посвящена товарным знакам, чуть меньше внимания уделено промышленным образцам и изобретениям.

Какие есть нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности

Продукты интеллектуальной деятельности, созданные творческими усилиями людей, приносят огромную пользу обществу и нуждаются в эффективной правовой защите. Как выяснилось, охраны в рамках общепринятых правовых систем для них оказалось недостаточно. Так возникли новые, нетрадиционные виды объектов интеллектуальной собственности.

1. Селекционные достижения, для которых объектами интеллектуальных прав выступают породы животных и сорта растений, зарегистрированные Госреестром охраняемых селекционных достижений.

Условия охраноспособности селективных достижений:

Однородность по селектируемым признакам;

Отличимость от аналогов;

Стабильность на несколько поколений вперёд.

Для получения патента на селекционное достижение следует обращаться в исполнительный орган власти, занимающийся данными вопросами на федеральном уровне. Срок действия такого патента – 30 лет.

2. Топологии интегральных микросхем – пространственно-геометрическое размещение множества элементов интегральных микросхем, взаимосвязанных между собой и закреплённых на материальном носителе. Иными словами – схема соединения ЧИПа. При желании правообладатель может зарегистрировать свое изобретение в государственном органе исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права на топологию – 10 лет, после чего она становится общественным достоянием.

3. Секрет производства (ноу-хау). В эту категорию входят любые экономические, технические, производственные, организационные и другие сведения, включая данные о продуктах интеллектуальной деятельности в области науки и техники. Сюда относится информация о способах ведения профессиональной деятельности (часть 4 ст.1465 ГК РФ с изменениями признаёт секретом производства исключительно результаты научно-технической работы и методы профессиональной деятельности), представляющие коммерческую ценность (фактическую или потенциальную) вследствие неизвестности и официальной недоступности третьим лицам, для которых владельцем информации установлен режим коммерческой тайны.

Исключительным правом на должностной секрет производства обладает работодатель. Срок действия исключительного права на ноу-хау продолжается, пока актуальна конфиденциальность его содержания. В целях сохранности этих данных необходимо принимать специальные меры. Типичный пример – охрана ноу-хау содержимого популярного напитка «Coca-cola» на протяжении 100 лет. Её состав поделён на три части и каждая из них помещена в индивидуальный сейф швейцарского банка. Напиток смешивается автоматически, поэтому полный рецепт никому не известен. Ноу-хау может стать предметом патентной лицензии или просто войти в состав изобретения.

4. Единая технология представляет собой результат научно-технической инициативы, охватывающий объекты интеллектуальной собственности и составляющий основу для производственной реализации на практике. Единая технология может содержать результаты интеллектуальной деятельности, которые не относятся к объектам интеллектуальной собственности. Правом на её использование может обладать непосредственно создатель или организатор этого создания по соглашениям с патентообладателями составляющих частей данной технологии. В случае разработки технологии по государственному контракту на её практическое внедрение с привлечением бюджетных средств, исполнитель должен в течение полугодия по окончании работ получить соответствующие права на результат интеллектуальной деятельности. Если этого не произошло, все права передаются субъекту РФ либо непосредственно РФ.

Это интересно:  Как зарабатывать на авторских правах

5. Научное открытие и рационализаторское предложение – «забытые ретро объекты» интеллектуальной собственности (ИС). В прошлом нетрадиционным видом ИС считали научное открытие. Позже от этого отказались, ссылаясь на мировую практику, и совершенно напрасно по одной простой причине. Традиционно в России продолжают фиксировать научные открытия в различных общественных академиях, где регистрация не влечёт за собой фактическую охрану. Это порождает систематическую утечку ценных идей и конфиденциальной научной информации, что реально вредит экономическому развитию страны.

До сих пор многие люди и даже (к сожалению) представители СМИ смешивают понятия «открытие» и «изобретение». Научное открытие является фактическим актом раскрытия явления или закономерности в окружающем мире. Вдобавок это обнаружение способствует формированию нового уровня знаний в жизни общества. К научным открытиям не принадлежит нахождение следующих новых объектов: планет, видов насекомых, месторождений, химических элементов таблицы Д.И. Менделеева и других. Это всего лишь результаты научных исследований. В свою очередь Периодический закон Менделеева – действительно научное открытие. Что же касается изобретения, то оно всегда означает создание чего-то нового, ранее не известного на Земле.

Стоит немного рассмотреть суть рационализаторского предложения (на производственном языке – «рацпредложения»). Оно является объектом промышленной собственности и регистрируется в самой организации или отрасли. По формулировке рацпредложением называют техническое решение, представляющее новизну для своей организации или отрасли, промышленно пригодное и имеющее положительный эффект. Выходит, что поощрение рационализаторской деятельности с одной стороны повышает результативность предприятия, а с другой – мотивирует сотрудников на увеличение:

Производительности и качества труда;

Чувства сопричастности к целям и задачам предприятия.

В этой области есть показательный пример для подражания – японские менеджеры.

Как управлять интеллектуальной собственностью

Сегодня интеллектуальная собственность (ИС) необычайно важна для предприятий, народного хозяйства многих стран и всего общества. Авторское право, товарный знак и остальные виды прав на результаты интеллектуальной деятельности способствуют развитию компаний, позволяя им получать заслуженные привилегии от своих инноваций, творчества и рекламы. Помимо этого, всё чаще компании разных стран ежедневно пользуются чужой ИС, применяя её в производстве товаров, оказании услуг и даже в формировании своей внутренней деятельности.

Международная торговая палата (ICC) вышла с инициативой «Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством» (сокращённо BASCAP), в которой предложила компаниям комплекс Рекомендаций по ИС для эффективного управления своей и чужой интеллектуальной собственностью, используемой в их деятельности.

На опыте большинства отраслей экономики, этим документом разработаны практические шаги по оценке полезности правил управления ИС предприятия, а в частности в вопросах товарных знаков и авторских прав. Предполагается, что это повысит эффективность защиты их личной интеллектуальной собственности и откроет новые пути для увеличения производительности и снижения рисков, сопряжённых с пиратством и контрафакцией.

Данные рекомендации рассчитаны на менеджеров самых разных направлений по ИС – от её разработки до внедрения, предполагающего заказ комплектующих, производство, оптовую и розничную торговлю, внутрикорпоративное применение. Документ описывает методы построения системы снабжения, налаживания сотрудничества с посредниками и использования ИС третьих лиц.

Большая часть рекомендаций посвящена подробнейшему описанию полезных наработок, проиллюстрированных реальными примерами и подкреплённых советами. Подробные советы для определённых типов ИС и видов деятельности приведены в приложениях.

Отличие авторских прав от исключительных прав

Отличие авторских прав от исключительных прав заключается в условиях их приобретения, пользования и распоряжения, а также защиты от возможных нарушений. Если личные права могут принадлежать только создателю творческого объекта, то исключительные права могут возникать и у иных субъектов. О разграничении правового режима указанных прав расскажем в этом материале.

Завершение работы над произведением автоматически предоставляет автору комплекс личных и исключительных прав. Для их подтверждения не нужно обращаться в уполномоченные государственные ведомства или проходить регистрационную процедуру. Если личные правомочия всегда возникают только у непосредственного создателя произведения, то имущественные права могут сразу перейти к иному правообладателю – для этого может оформляться договор авторского заказа.

Несмотря на схожий порядок возникновения личных и имущественных прав на результат творчества, режим их использования и распоряжения существенно отличается:

  • исключительные права могут выступать предметом сделки – их можно продавать или отчуждать на безвозмездных условиях, передавать на определенный срок по лицензионным соглашениям;
  • неимущественные права не могут отчуждаться в пользу других лиц, и связаны непосредственно с личностью создателя произведения;
  • имущественные права могут передаваться по наследству, в том числе по условиям завещательного бланка;
  • личные права сохранят первоначальный режим даже после смерти автора, а наследники или правопреемники смогут только защищать их от нарушений.

Автор сможет указать в своем завещании отдельные условия использования личных прав. Например, может предусматриваться исключение из принципа неприкосновенности произведения – в завещании можно определить, при каких условиях допускается правка или внесение изменений в исходный текст или содержание.

Указанные выше отличия могут привести к ситуации, когда обладатели личных и имущественных прав не будут совпадать в одном лице. При продаже исключительного права, дальнейшее пользование и распоряжение объектом будет зависеть от решений приобретателя, тогда как первоначальный автор утратит такую возможность. Однако покупатель не сможет изменить наименование или содержание произведения без согласия автора, поскольку на них распространяется режим личных прав.

Исключительное право имеет стоимостные характеристики. Стоимость может быть определена сторонами сделки по взаимной договоренности, либо в результате экспертизы. Личные права не подлежат оценки, а при выявлении их нарушения размер компенсации будет определен судом.

Авторы и правообладатели

Все субъекты авторского права подразделяются на две категории. К первой категории относятся субъекты, относимые к первичным, а ко второй — все другие субъекты, иначе именуемые правообладателями. Вся совокупность указанных субъектов отражена на рис. 4.1.

В соответствии со ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Исходя из вышеизложенного следует, что автором может быть только физическое лицо, причем любого возраста. От имени малолетнего или недееспособного автора действуют их законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют права автора самостоятельно (п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Рис. 4.1. Субъекты авторского права

Таким образом, автором произведения может быть любой гражданин независимо от его возраста, дееспособности, гражданства. Вместе с тем при определении действия авторского права в пространстве и по кругу лиц учитывается гражданство автора. Если произведение обнародовано на территории РФ или не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме на се территории, то авторские права на него охраняются независимо от гражданства автора (их правопреемников). Если произведение обнародовано за пределами территории РФ или не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме за пределами ее территории, признание авторских прав зависит от гражданства автора (правопреемника). За гражданами России авторские права признаются в любом случае, за гражданами других государств — в соответствии с международными договорами РФ [1] .

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

В соответствии с действующим законодательством и в зависимости от объекта авторского права авторы имеют различное наименование. Так, авторами аудиовизуального произведения являются (ст. 1263 ГК РФ):

  • 1) режиссер-постановщик;
  • 2) автор сценария;
  • 3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.

Изготовитель аудиовизуального произведения — лицо, организовавшее создание такого произведения (продюсер), права которого закреплены ст. 1240 ГК РФ.

Изготовитель вправе при любом использовании аудиовизуального произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального произведения признается лицо, имя или наименование которого указано на этом произведении обычным образом.

Это интересно:  Закон об авторском праве в интернете

По установлению автора аудиовизуального произведения интерес представляет иск общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «АЗСК» при участии третьих лиц: ООО «Уолт Дисней Студиос Сопи Пикчерз Релизинг»; ООО «Юниверсал Пикчерз Интернэшнл» о взыскании авторского вознаграждения.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.05.2014 исковые требования удовлетворены.

ООО «АЗСК» обратилось с апелляционной жалобой, просило отменить решение суда первой инстанции, производство по делу прекратить.

Арбитражный суд апелляционной инстанции апелляционную жалобу удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции в связи с неправильным применением норм материального права и указал следующее.

В силу ст. 1257 ГК РФ автором произведения пауки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. В силу ст. II Конвенции об авторском праве от 1952 г. выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося государства, равно, как произведения, впервые выпущенные в свет на территории такого государства, пользуются в каждом другом Договаривающемся государстве охраной, которую такое государство предоставляет произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его собственной территории (Конвенция вступила в силу для России 25 мая 1973 г.). Согласно ст. 5 Бернской конвенции в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения, правами, которые предоставляются в настоящее время или могут быть предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией. В п. 3 ст. 1256 ГК РФ указано, что если на территории РФ произведению предоставляется охрана в соответствии с международным договором РФ, то автор произведения или иной правообладатель определяется по закону того государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав. Данная норма рассчитана на законодательство об авторском праве государств, где авторами или первоначальными правообладателями признаются так же и юридические лица. В этих случаях и на территории РФ то же самое лицо должно быть признано автором (или первоначальным обладателем авторских прав) на это произведение.

Из изложенного следует, что для иностранных лиц, чьи произведения используются на территории РФ и в защиту прав и законных интересов которых заявлен иск, на территории РФ предоставляется охрана в объеме прав, которые Российская Федерация предоставляет своим гражданам, при доказанности у этих лиц прав автора спорных произведений по закону того государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец представил сведения о правообладателях поименованных в иске кинофильмов на основании сведений, размещенных на официальных сайтах Минкультуры России (www.mkrf.ru), Службы по авторским права США (US Copyright Office) (www/copyright.gov), а также информации, приведенной в титрах указанных кинофильмов.

Применительно к спорным произведениям данные доводы истцом документально не опровергнуты.

Доказательства, подтверждающие наличие соглашений между композиторами и продюсерами (киностудиями) относительно авторских прав на спорные музыкальные произведения, вошедшие в состав указанных истцом кинофильмов, в материалы дела не представлены.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Недоказанность истцом существования прав или принадлежности их лицам, в защиту которых подан иск, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований [2] .

Данное судебное решение показывает применение совокупности норм двух государств по вопросам авторского права. И несмотря на то что российским законодательством композиторы признаются авторами, в том числе для использования их произведений в кинофильмах, судом был принят нормативный акт США (где были созданы эти кинофильмы), который таковыми их не признает. Следовательно, на территории РФ они также авторами не являются и охрана авторских прав им не предоставляется.

Также данным решением признается авторство киностудий, которые являются юридическими лицами. Разница состоит в том, что российское законодательство в качестве авторов признает только физическое лицо, в отличие от американского законодательства.

Статья 1264 ГК РФ автора именует разработчиком. Она закрепляет, что право авторства на проект официального документа, в том числе на проект официального перевода такого документа, а также на проект официального символа или знака принадлежит лицу, создавшему соответствующий проект (разработчику).

Разработчик проекта официального документа, символа или знака вправе обнародовать такой проект, если это не запрещено государственным органом, органом местного самоуправления муниципального образования или международной организацией, по заказу которых разработан проект. При опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя.

Нередки случаи, когда произведение было создано творческим трудом нескольких авторов, которые в этом случае именуются соавторами. Количество таких лиц законом не устанавливается и не ограничивается.

К примеру, до 1976 г. американские суды при рассмотрении споров соглашались с тем, что соавторство не обязательно является результатом сотрудничества. Однако в дальнейшем соавторами стали признавать граждан, участвовавших в единовременном создании произведения [3] . Оно считается написанным в соавторстве только при «наличествующем в момент сочинения намерении слить или объединить части в единое целое» [4] .

В отечественном авторском праве нашла отражение концепция «расширительного соавторства». Суть в том, что созданным в соавторстве будет считаться любое совместное произведение, если авторы, сплотив усилия, внесли каждый свою лепту в единое произведение, объединив свои части общим замыслом (даже в том случае, если в этом произведении можно определить вклад каждого из авторов) [5] . Таким образом, признаками соавторства являются: совместный труд нескольких лиц; создание коллективного произведения; принадлежность авторских прав на произведение всем, кто над ним работал [6] .

Творческий характер должен сопровождать труд соавторов. В литературе справедливо отмечается, что «процесс совместного труда может складываться по-разному: соавторы от начала до конца работают над общим произведением; некоторые соавторы приступают на любой стадии творчества — от вынашивания замысла до завершения работы над произведением; бывает, что один из соавторов усовершенствует сделанное другим. Величина творческого труда не влияет на решение вопроса о признании соавторства. Вклад должен быть творческим и не ограничиваться технической помощью или сотрудничеством» [7] .

Все соавторы обладают авторскими правами. Право на использование произведения принадлежит соавторам совместно (п. 4 ст. 1228 ГК РФ). Правоотношения между соавторами могут определяться соглашением между ними. В случае отсутствия соглашения при раздельном соавторстве соавторы осуществляют свои права в отношении произведения совместно, однако каждый из них вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению (п. 2 ст. 1258 ГК РФ). При нераздельном соавторстве ни один из авторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения.

Кроме авторов, субъектами авторских и смежных прав также выступают правообладатели. В отличие от автора правообладателем может быть как физическое, так и юридическое лицо. Несмотря на то что ГК РФ не раскрывает содержание понятия «правообладатели», их можно определить как лиц, имеющих или получивших права на законных основаниях на использование результата интеллектуальной деятельности.

Среди правообладателей особе место принадлежит публично-правовым образованиям. Российская Федерация и ее субъекты участвуют в правоотношениях в сфере исключительных прав. Такое участие обусловлено в основном прямым бюджетным финансированием на создание объектов интеллектуальной собственности. У публично-правовых образований возникновение интеллектуальных прав возможно с помощью следующих способов:

в связи с исполнением государственного или муниципального контракта;

  • — приобретение прав общегражданскими способами (например, наследование);
  • — создание результатов интеллектуальной собственности в порядке исполнения служебного задания;
  • — возникновение прав на единую технологию (ст. 1542 ГК РФ) [8] .

Вышеизложенное указывает на то, что единственным способом возникновения прав на результаты интеллектуальной деятельности у публично- правового образования, который неприменим к остальным субъектам, является исполнение государственного или муниципального контракта.

Статья 2 Бернской конвенции в качестве субъектов закрепляет не «правообладателей», а «правопреемников».

Правопреемник — физическое или юридическое лицо, к которому перешли имущественные права по закону или в силу других юридических оснований, например при реорганизации юридических лиц.

Статья написана по материалам сайтов: www.iccwbo.ru, patentoff.net, studme.org.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector